Чистачка – трудов или граждански договор?

27.05.2012, 21:33 21717 13

27.05.2012, 21:33
Публикации: 28 / 0
Здравейте,

Според вас една чистачка на трудов или на граждански договор следва да бъде назначена. Идва 2 пъти седмично за определена работа. Целта е да изчисти както трябва офиса. Тя си определя колко време ще чисти.
#1 | 27.05.2012, 22:20
Публикации: 3146 / 254
Твърдо съм за трудов  :thumbup:
#2 | 27.05.2012, 22:24
Публикации: 28 / 0
Трудов договор, но резонния въпрос, който виждам вече тук е че няма работно време, което е задължително при трудов договор. На какво основание сте толкова твърдо за трудов договор?
#3 | 27.05.2012, 22:28
МамаБожка
няма работно време, но има работно място... аз също съм за ТД
#4 | 27.05.2012, 22:29
Публикации: 3146 / 254
Разликата между трудов и граждански договор е съществена.
ТД е по КТ и работника предоставя само работната си сила. Има работно място и работно време. Материалите са собственост и се предоставят от работодателя. По трудов договор се дължи едно продължително и многократно изпълнение.
ГД е по за закона за задълженията и и договорите. Там чистачката и Вие сте равни. Има възложител (Вие) и изпълнител(чистачката). По този вид договор няма работно място, няма работно време и е за еднократно изпълнение на поръчката.
#5 | 27.05.2012, 22:30
Публикации: 3146 / 254
Материалите за почистване от лицето ли ще са?
#6 | 27.05.2012, 22:35
Публикации: 28 / 0
Благодаря ви за мненията. Чистачката ще купува материалите, но фирмата ще възстановява изхарчените суми. Чистачката още ще сменя и пере кърпи, като ги взима и носи в къщи и ги връща. Това е накратко.
#7 | 27.05.2012, 22:38
Публикации: 3146 / 254
Но има работно място. Нали? Ако чистачката имаше фирма за почистване, тогава можеше и с друг договор да е, различен от трудовия.
#8 | 27.05.2012, 22:44
Публикации: 28 / 0
Има работно място. Ако се сключи трудов договор обаче ще трябва да се посочи работно време в него, съгласно КТ. А фирмата не иска това, защото просто иска работата да е свършена и да плаща за свършена работа.

Дали това, че има работно място е достатъчно един договор да се определи задължително като трудов?
#9 | 27.05.2012, 22:46
Публикации: 3146 / 254
защото просто иска работата да е свършена и да плаща за свършена работа.

Нима по ТД се плаща за нещо друго, а не за свършена работа :)


Дали това, че има работно място е достатъчно един договор да се определи задължително като трудов?


Да!
#10 | 27.05.2012, 23:25
Публикации: 28 / 0
Вижте интересно съдебно решение, което ми посочиха.
 
Решение № 1332 от 6.02.2006 г. на ВАС по адм. д. № 11484/2005 г., VI о., докладчик съдията Александър Еленков
 чл. 110, ал. 1 КСО,
 чл. 258 ЗЗД
 -------------------------
 Производство по чл. 33 и сл. от Закона за Върховния административен съд (ЗВАС).
 
Образувано е по касационна жалба на АИПСМП "Инфекциозни болести - д-р Т. Ж.Т" гр. Варна срещу решение № 1090 от 11.10.2005 г. по адм. дело № 2122/2004 г. на Варненския окръжен съд и по частна жалба на същото лице срещу определение № 2422 от 3.11.2005 г. по същото дело.
 
Жалбите са подадени съответно в срока по чл. 33, ал. 1 ЗВАС и този по чл. 214, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 11 ЗВАС и са допустими, а разгледани по същество са основателни.
 
От данните по делото е видно, че с ревизионен акт вх. № 1 от 24.09.2004 г. е била направена констатация, че касационният жалбоподател е работодател по трудови договори, съответно осигурител по смисъла на чл. 5, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), на Недялка Милева Димитрова, но тези трудови договори са били оформени текстово като граждански и в резултат по тях са внасяни само здравноосигурителни вноски и то след приспадане на нормативно признатите за гражданските договори разходи, което в случая според контролните органи е неправилно и е довело до задължение от 1099,56 лв. главница по приходите на Държавното обществено осигуряване и лихва от 418 лв. върху тази главница, както и задължение от 64, 68 лв. за невнесени здравноосигурителни вноски и лихва от 23, 44 лв. върху тази главница. Въз основа на този акт за начет началникът на отдел "Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване" (ръководител на контрола по приходите и разходите) при Районно управление "Социално осигуряване" (РУСО) - гр. Варна е издал разпореждане № 824 от 30.09.2004 г. за доброволно внасяне на сумите по констатираните задължения. С жалби вх. № 94-Т-84 от 30.09.2004 г. и вх. № 94-Т-94 от 11.10.2004 г. касационният жалбоподател е оспорил законосъобразността на това разпореждане. Основният довод в жалбите е, че договорите с Недялка Милева Димитрова не са трудови, а граждански, защото с тях е уговорен краен трудов резултат по епизодично възлагани поръчки и изпълнителят по тях не е имал определено работно време, нито определено в амбулаторията работно място. Управителят на касационния жалбоподател - д-р Т. Ж. Т. - редовно е внасяла дължимите от Недялка Милева Димитрова, която е пенсионер, здравноосигурителни вноски след приспадане на 35 % нормативно признати разходи. С решение № 20 от 12.11.2004 г. директорът на РУСО - Варна е споделил изводите на контролните органи досежно вида на спорните договори е оставил в сила обжалваното разпореждане.
 
Сезиран с жалба от касационния жалбоподател Варненският окръжен съд с посоченото по-горе решение също е приел, че спорните по делото договори са трудови, а не граждански и по изплатените въз основа на тях възнаграждения са дължими отразените в ревизионния акт осигурителни вноски, поради което е отхвърлил жалбата като неоснователна.
 
Доводите в касационната жалба са за неправилност на съдебното решение поради нарушение на материалния закон. Основните аргументи в подкрепа на тези доводи са два: а) че в случая се касае за граждански договори за услуги, които нямат специална правна уредба и затова се уреждат от нормите на чл. 258 - 269 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), регламентиращи договор за изработка; б) в нарушение на чл. 405а от Кодекса на труда (КТ) органите на РУСО - Варна са определили договорите с Недялка Милева Димитрова като трудови, вместо да сезират съответната инспекция по труда и ако тя обяви с постановление, че тези договори са трудови, едва тогава да пристъпят към действията, сега извършени неправомерно.
 
Решението на Варненския окръжен съд е неправилно.
 
По делото са представени 12 бр. договори, наименовани граждански договори. Страни по тях са касационният жалбоподател, представляван от д-р Т. Ж. Т. и наименован "възложител", и Недялка Милева Димитрова, наименована "изпълнител". По всичките 12 договори страните са уговорили един и същ предмет: изпълнителят приема качествено да изпълнява задълженията "почистване на лекарския кабинет в момент, когато не се използва за основната дейност" и "изпиране ежедневно на чаршафи, хавлиени кърпи, работно облекло, гладене" през съответния месец, а възложителят се задължава да му заплати в края на съответния месец (3 дни след приемане на извършената работа) по 170 лв. месечно, съответно за месеците януари, февруари, март и април 2002 г. и по 300 лв. месечно за всеки от останалите месеци. При условията на чл. 38 ЗВАС с касационната жалба са представени и 11 бр. приемателно - предавателни протоколи за месеците от януари до ноември 2002 г. включително, а приемателно - предавателен протокол, касаещ изпълнението на договора за м. декември 2002 г., е представен като доказателство по делото пред Варненския окръжен съд. Всички те са с почти идентично съдържание: посочена е датата, на която е направено еднократно почистване през съответния месец и е отбелязано, че "амбулаторията е почистена качествено, липсват повреди и несвършена работа; добре почистени са вратите, прозорците, мивките, батериите, осветителните тела, щорите, фаянса по стените на кабинета, манипулационната, тоалетната, преддверието, чакалнята, терасата, стълбите и парапетите им", че "ежедневно сменяните чаршафи, хавлиени кърпи, работно облекло (престилки, панталони, бели тениски и чорапи) са изпирани, изглаждани и предавани навреме (в ежедневни пакети, предавани в края на всяка седмица); те са изпрани и изгладени качествено, няма разпорени шевове, липсващи копчета, петна по дрехите, неработещи ципове". И тези си задължения изпълнителят е изпълнил "със свои средства - почистващи препарати, перилни препарати, омекотители, ароматизатори, хартиени и полиетиленови пликове, вода, електрическа енергия, копчета, ципове, конци и оръдия на труда - метла, парцали, стирка, прахосмукачка, стълба, перална машина, сушилня, дъска за гладене, ютия, шевна машина, игли".
 
Първият от двата спорни въпроси по делото е дали тези 12 договори са граждански или са трудови договори.
 
В анализа по ревизионния акт е прието, че "според тяхното съдържание по характера си те представляват трудови договори, понеже техният предмет не е резултат от трудова функция, а е престиране на работна сила, свързана с основната дейност на самоосигуряващото се лице, за определено време и на определено място, срещу определено възнаграждение".
 
В оспореното пред Варненския окръжен съд Решение № 20 от 12.11.2004 г. директорът на РУСО - Варна е приел, че "при преценката на характера на сключените договори, контролните органи са взели предвид предмета на договорите, характера на работата, извършвана от наетите работници и критериите за разграничаване на трудовите от гражданските договори, посочени в тълкувателно решение № 86 от 27.11.1985 г. на Общото събрание - гражданска колегия на Върховния съд". Следва цитиране на тълкувателното решение, но всъщност е цитирано буквално указание № 67-00-2 от 28.01.1999 г. на Министерството на труда, относно разликата между граждански и трудов договор.
 
В обжалваното решение Варненският окръжен съд е приел, че основен разграничителен критерий е конкретната престация - при облигационния договор е налице насрещна, обикновено еднократна престация, изработване на готов краен продукт; при трудовия договор се престира труд срещу възнаграждение и видно от представените по делото заверени копия от договори те съдържат основните характеристики, определящи правоотношението като трудово; изпълнението на договорите предполага предоставяне на работна сила от дадено лице, което в договора е наречено изпълнител, за извършване на определена дейност (почистване, изпиране, гладене) на определено работно място и в определено време; изискването за спазване на трудова дисциплина представлява част от предварително определените от възложителя изисквания за качествено изпълнение; в случая изпълнителя по договора е престирала работна сила - почистване на лекарски кабинет когато не се използва за основна дейност, изпиране, гладене на кърпи, чаршафи, работно облекло; предметът на договора са периодично повтарящи се престации, които не представляват трудов резултат; определящото в случая е конкретната престация, предмета на задължението, а именно, че работната сила се предоставя за конкретно определена в договора работа. . . липсва и характерната за гражданските договори уговорка, че изпълнението може да се възложи и на трето лице, поради което следва да се приеме, че процесните договори са сключени с оглед на личността".
 
Варненският окръжен съд е приел още, че "договорите нямат характер и на договори за услуга" и че "с оглед на предмета и броя на сключените договори, както и на посочените задължения в тях, безспорно се налага извода, че тези работи нямат случаен и еднократен характер, поради което правилно ревизиращият орган е приел, че фактически наетото по договорите лице работи по трудово правоотношение".
 
Върховният административен съд, шесто отделение, счита, че изложените от директора на РУСО - Варна и от Варненския окръжен съд съждения са принципно правилни, но в процесния случай, с оглед на конкретното съдържание на писмените доказателства (договори и приемателно - предавателни протоколи) крайният извод, че процесните договори са трудови, не може да бъде споделен.
 
[/u]
Правото има за основна задача да регулира конкретно проявили се в обективната действителност фактически отношения между правните субекти. В съвременния живот най - съществен е делът на икономическите отношения, които възникват и се развиват в стремеж към увеличаване на икономическия растеж и личното или общественото благосъстояние. Тези отношения са свързани с природните ресурси, технологичния прогрес, капитала и човешкия труд като основни икономически фактори на растежа. Затова съвременното позитивно право се стреми да регулира колкото е възможно по - задълбочено и адекватно фактическите отношения между правните субекти, породени от използването на посочените фактори. При липса на правен регламент е приложима на общо основание аналогията на правото (сравни чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните актове).
 
В икономиката всеки един от факторите природни ресурси, технологии, капитал и труд могат да бъдат продавани. Но за разлика от древното римско право, което е познавало само четири вида договори за продажба на човешкия труд (договор за услуги, договор за изработка, мандат или договор за поръчка и влог), съвременното позитивно право познава значително повече такива договори. Те са предмет на различни правни клонове. В индустриалните общества най - съществен е делът на продажбата на работната сила. Правилата за нейното извършване са предмет на трудовото право и правото на държавния служител, които засега у нас регулират трудовите и служебните правоотношения, възникнали от трудов договор, от конкурс, от избор и от административен акт, наречен заповед за назначаване. Но съществуват и множество други обществени отношения, които имат за предмет продажбата на икономическия фактор "труд" и които са предмет на търговското и облигационното право. Извършването на услуги е от тази категория обществени отношения, но поради тяхното многообразие все още не са обхванати в един основен регламент (т. нар. в правото "общ закон") и затова от една страна съществуват редица специални регламенти на отделни видове договори за услуги (виж напр. чл. 1, ал. 1, т. 4, 5, 9, 11 и 13, и чл. 2, т. 2 от Търговския закон; договора за медицински услуги по Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване, договор за адвокатски услуги, регламентиран със Закона за адвокатурата и т. н.), а от друга страна, все поради тяхното многообразие, значителен брой услуги нямат изрична правна уредба и при съдебното обсъждане на всеки един конкретен случай е необходимо да прилага аналогия на правото.
 
По възприетото в правната теория определение договорът за услуга има за предмет насрещните задължения да се извърши определена услуга или да се осъществи пакет от услуги, за което да бъде заплатено възнаграждение. Поради неговия очевидно двустранен и възмезден характер и преди всичко поради вида на основната престация (facere), договорът за услуги стои най - близо до трудовия договор от една страна, а от друга - до договора за изработка. Основната разлика между трудовия договор и договора за услуги се състои в елементите работно време, работно място и задължение за спазване на определена трудова дисциплина, както и в йерархичната зависимост на работника при трудовия договор, докато при договора за услуги изпълнителят е независим от насрещната страна при осъществяването на уговорения резултат - възложителят може да не одобри и да не приеме този резултат, но не може да наложи дисциплинарно наказание на изпълнителя, затова че последният се е отклонил от уговореното, нито пък е властен да упражнява над него някакъв йерархичен контрол. Разликата между договора за изработка и договора за услуги се състои в това дали изпълнителя отговаря, ако не бъде постигнат уговорения резултат. При договора за изработка изпълнителят може да иска заплащане на уговореното възнаграждение само ако е престирал уговорения резултат. Ако усилията му да постигне този резултат останат напразни, за него не възниква право на възнаграждение. При договора за услуги може да се иска възнаграждение дори ако уговореният резултат не може да бъде постигнат и това е така, защото при договора за услуги се дължи единствено осъществяването на определена дейност, а не обществения краен резултат от тази дейност. Т. е. докато при договора за изработка възнаграждението е функция единствено на постигнатия резултат, уговорен с договора, при договора за услуги възнаграждението е функция на извършената уговорена дейност като вид, характер и продължителност, независимо дали целеният краен резултат на тази дейност е постигнат (напр. по договора за медицински услуги болният дължи възнаграждение за проведеното му лечение, независимо дали то е довело до неговото оздравяване; гражданинът, наел адвокат за определено дело дължи възнаграждение за оказаните му адвокатски услуги, независимо дали е спечелил или изгубил делото и т. н.).
 
В процесния случай е уговорен конкретен резултат - почистване на амбулаторията; изпиране и гладене на работното облекло и т. н. Липсват уговорки за работно място, работно време и трудова дисциплина По тези белези договорите между касационния жалбоподател и пенсионера Недялка Милева Димитрова да договори за изработка. Ако те бяха трудови договори хипотетичното заместване на работника с търговец би било невъзможно, защото обективно не съществува търговец, който да има за предмет на стопанската си дейност отдаване под наем на своята работна сила. В случая, обаче, хипотетичното заместване на пенсионера Недялка Милева Димитрова като изпълнител по процесните договори е напълно възможно, защото съществуват търговци с предмет на дейност почистване на работни и жилищни помещения, пране и гладене. Разликата се състои единствено в това дали осъществяваната от Недялка Милева Димитрова, сега обсъждана стопанска дейност, може да бъде определена като предприятие (виж чл. 2, т. 2 ТЗ) или не може да бъде определена като такава, докато при търговеца, с такъв предмет на стопанска дейност, тя е винаги предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ.
 

Вторият спорен въпрос е дали контролните органи и директорът на РУСО са нарушили чл. 405а КТ като са дали дефиниция на процесните договори, а не са сезирали и съответно изчакали становището на инспекцията по труда дали в случая се касае за трудови договори.
 
На този въпрос следва да бъде даден отрицателен отговор. Действията на инспекцията по труда по чл. 405а КТ са насочени единствено към защита на правата и интересите на работника, който поради своята зависимост от работодателя не е в състояние и не разполага с правен механизъм да му наложи сключването на трудов договор. Контролните органи на НОИ съставят на физическите и на юридическите лица ревизионни актове за начет за причинените от тях щети на държавното обществено осигуряване. В тази си дейност те могат да констатират, че с привиден договор за изработка е прикрито едно фактическо трудово отношение. и съответно да приложат правилата, отнасящи се до трудовото правоотношение. Защото според чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от Закона за задълженията и договорите, и ако страните прикрият сключеното между тях съглашение с едно привидно съглашение, прилагат се правилата относно прикритото, ако са налице изискванията за неговата действителност и това правило се прилага и спрямо кредиторите на приобретателят по привидното съглашение. От друга страна привидните договори са нищожни (чл. 26, ал. 2 ЗЗД), а на нищожността може да се позове всеки.
 
По изложените съображения Върховният административен съд, шесто отделение, счита, че постановеното от Варненския окръжен съд решение е необосновано, поради което следва да бъде отменено и вместо него следва да бъде постановено друго, с което да се отменят решението на директора на РУСО и оставеното с него в сила разпореждане и преписката да се върне на административния орган, издал разпореждането, който да провери дали касационният жалбоподател има задължение по държавното обществено осигуряване или за здравносигурителни вноски, вкл. и за сметка пенсионера Недялка Милева Димитрова, като съобрази указанията по тълкуването на закона, дадени с тези мотиви и преди всичко като съобрази, че договорите за 2002 г., въз основа на които е съставен ревизионният акт, са граждански договори, а не са трудови договори.
 
При този изход на делото следва да бъде отменено и определението, с което разноските по делото са възложени в тежест на касационния жалбоподател.
 
Водим от гореизложените мотиви, Върховният административен съд, шесто отделение,
 
Реши:
 
Отменя решение № 1090 от 11.10.2005 г. по адм. дело № 2122/2004 г. на Варненския окръжен съд и вместо него постановява:
 
Отменя решение № 20 от 12.11.2004 г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Варна и оставеното с него в сила разпореждане № 824 от 30.09.2004 г. на началник отдел "Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване".
 
Връща преписката на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Варна, респ. на началника на отдел "Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване", които да решат по същество въпроса дали АИПСМП "Инфекциозни болести - д-р Т. Ж. Т." гр. Варна има задължения по държавното обществено осигуряване като съобразят и указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с мотивите на това решение.
 
Отменя определение № 2422 от 03.11.2005 г. по същото адм. дело № 2122/2004 г. на Варненския окръжен съд.
 
Решението не подлежи на обжалване
#11 | 28.05.2012, 09:07
Публикации: 3146 / 254
Ами това е съдии и съдилища. Всеки тълкува закона по различен начин, а не би трябвало да е така, но............ Зависи на какви ще попаднете. Защото има и други дела за глоби от ИТ, които твърдят, че това е прикрит ТД.
Аз не бих сключила ГД, а бих я назначила на ТД. Всеки сам избира.
#12 | 28.05.2012, 09:17
Публикации: 3146 / 254

Решение № 10994 от 01.08.2011 г. по Адм. д. № 324/2011 г., І Отд. на ВАС

     чл. 43, ал. 3 ЗДДС


Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести април две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
З. Ш.
ЧЛЕНОВЕ:
М. З.
Е. М.
при секретар Б. П. и с участието на прокурора М. М. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 324/2011 Производството е по реда на чл. 208 и сл. от ДОПК.Образувано е по касационна жалба на адв. Г. Л. Ц., в качеството му на процесуален представител на Н. Г. Н., председател на Кооперация "О", срещу решение № 3305 от 27.10.2010 г. по адм. д. № 3761 по описа за 2010 г. на административния съд - Сф. В касационната жалба са развити доводи за неправилност на обжалваното решение, поради нарушаване на материалния закон, както и поради необосноваността му, което съставлява отменително касационно основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Иска се отмяна на решението и постановяване на решение по съществото на спора с присъждане на съдебни разноски.Ответната страна по касационната жалба - директорът на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Сф не ангажира становище по нея.Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.Върховният административен съд, първо отделение, след като прецени допустимостта на касационната жалба и наведеното отменително основание, и с оглед на чл. 218 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК и от надлежна страна, а разгледана по същество е неоснователна.Предмет на съдебния контрол в производството пред административния съд - Сф град е бил РА № 900506 от 1.12.2009 г. на органа по приходите при ТД на НАП-Сф област, потвърден в обжалваната част с решение № 387 от 22.03.2010 г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Сф. Същият е издаден в резултат на осъществена ревизия по прилагането на ЗДДФЛ, КСО, ЗЗО, ЗГВРСН за различни периоди от 1.01.2007 г. до 31.05.2009 г. Определени са с него допълнителни задължения за осигурителни вноски по КСО, за здравни вноски по ЗЗО, вноски по Закона за гарантиране вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, като размерът на задължението е общо 5 446.74 лв. и лихви за забава. Основанието за определянето на тези задължения е представени от ревизираната кооперация 12 броя договори, наименовани "граждански", с които на отделни физически лица са възлагани някои или всички дейности: по "почистване зърноплощадка, зърнохранилище, прибиране зърно, сортиране картофи, почистване складове, редене бали". Органът по приходите е приел, че договорите са прикрити трудови договори, поради съдържанието на извършваната работа от лицата, която от своя страна осигурява изпълнение на основната дейност на кооперацията. В мотивите на обжалваното решение е изложена фактическата обстановка по спора, като е отграничен основният спорен момент, който е обсъден, респ. приложените материалноправни норми и е обоснована преценка за законосъобразност на обжалвания РА. Основният спорен момент по делото е правен, както е посочил съдът, и е относим към характера на процесните 12 броя граждански договори, сключени между ревизираната кооперация като възлоител и посочените физически лица. Определянето на същите като трудови обуславя за възложителя, кооперацията, задължения като "осигурител" по смисъла на чл. 5, ал. 1 от КСО, а именно да внася във фондовете на ДОО осигурителни вноски по размер и съотношение, определени в чл. 6, ал. 1, ал. 2, ал. 3, т. 5 и т. 6 от КСО. Това рефлектира и върху физическите лица, страни по тях, които придобиват качеството на подлежащи на задължително осигуряване, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО. Изводът на съда е обоснован от обсъждането на чл. 1, ал. 2 от КТ, според която норма отношенията при предоставяне на работна сила се уреждат като трудови правоотношения; на чл. 66 от КТ, с която норма са въведени специални изисквания по отношение на трудовите договори. По силата на чл. 68, ал. 3 от КТ, срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 от кодекса се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. Съдът е обсъдил и разпоредбите на чл. 258-чл. 269 от ЗЗД, в които са регламентирани правилата за договор за изработка, съответно отношенията между възложител и изпълнител. Направил е разлика между характера на трудовия договор, по силата на който се престира работна сила и по договора за изработка, по силата на който се престира резултат. Също така съдът подробно е анализирал отделните компоненти на двете категории договори, като ги е съпоставил с предмета на процесните договори, като същият е определен твърде абстрактно според него, без конкретизация. Извършена е съпоставка и с предмета на дейност на ревизираната и задължена кооперация. Направен е извод, че се касае за "изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности" по смисъла на чл. 68, ал. 3 от КТ, в който случай законът изисква сключване на срочен трудов договор. Жалбоподателят не е представил доказателства относно качеството и срочността на извършената работа, въз основа на които е заплащано уговореното възнаграждение. Обстоятелството, че тези договори не са били обявени по реда на чл. 405а от КТ, съответно липсва санкция от органите на инспекцията по труда, не променя преценката за договорите като трудови, във връзка с което се дължат допълнително определените с РА задължения, главница и лихва, оспорени от кооперацията, още повече, че се е целяло заобикаляне на закона.Настоящият съдебен състав намира, че обжалваното решение е правилно и не се установява твърдяното нарушаване на материалния закон. Делото е изяснено от фактическа страна, отграничен е основният спорен момент, като съдът правилно е приел, че процесните договори са трудови. Изложените мотиви за това са обосновани, точни и последователни, като съответстват на установеното в ревизионното и съдебното производство. Върховният административен съд многократно е излагал в актовете си съображения, аналогични на тези, обосновали крайният извод на първоинстанционния съд. Касационното възражение е насочено единствено към неправилната преценка на договорите, което рефлектира върху дължимостта или не на оспорените задължения. Същото е идентично с това в първоинстанционната жалба. Отговорът на административния съд е ясен и правилен. Обжалваното решение следва да бъде оставено в сила.При този изход от спора съдебни разноски не се дължат.
Съобразно изложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, първо отделение

РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3305 от 27.10.2010 г. по адм. д. № 3761 по описа за 2010 г. на административния съд - Сф град.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
#13 | 28.05.2012, 10:15
Публикации: 3146 / 254
Ето и още едно дело


Р E Ш Е Н И Е
№ 185
гр.Плевен, 23.03.2012 год.
В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
 
Административен съд - гр.Плевен, първи касационен състав, в открито съдебно заседание на шестнадесети март две хиляди и дванадесета година в състав:                                                Председател: Д. П.
                                                                    Членове:  К. А.                                 
    К. П.
при секретаря А.П. и с участието на прокурора Й. А., като разгледа докладваното от съдия А. касационно административно-наказателно дело № 1161 по описа за 2011 год. на Административен съд - Плевен и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
            Производството е по чл.63, ал.1, изр.2 ЗАНН, във връзка с чл.348 НПК и чл.208 и сл. АПК.   
            С Решение № 1066 от 28.11.2011 год., постановено по нахд № 2008/2011 год., Районен съд – Плевен е изменил наказателно постановление № 15-1500888 от 06.06.2011 г. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Плевен, с което на ЗКПТУ “Златен клас”, със седалище и адрес на управление с.Ставерци, общ.Долна Митрополия, обл.Плевен, ЕИК 114012704, представлявано от председателя Х.С.Б., на основание чл.416 ал.5 от КТ, във връзка с чл.414 ал.3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева, като е намалил същата на 3 000 лева. Имуществената санкция е наложена на ЗКПТУ “Златен клас” за нарушение на чл.63 ал.2, във връзка с ал.1 от КТ за това, че при извършена проверка на място на 20.04.2011 г. в обект “фургон”, намиращ се в местността “Крива вала”, втори стан в землището на с.Ставерци, стопанисван от ЗКПТУ “Златен клас” и при последваща проверка по документи в Дирекция “Инспекция по труда” – Плевен на 10.05.2011 г. е установено, че ЗКПТУ “Златен клас” с.Ставерци е нарушил разпоредбите на трудовото законодателство, като е допуснал до работа лицето Й. Й. Й. с ЕГН **********, работещ в кооперацията като “нощен пазач”  преди да му предостави екземпляр от сключен трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл.62 ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП.
Срещу постановеното решение е подадена касационна жалба от ЗКПТУ “Златен клас” с.Ставерци, представлявана от председателя Х.С.Б., чрез пълномощника му адвокат В.К. ***, който обжалва решението като счита, че е следвало да се отмени и останалата част от наложената имуществена санкция. Сочи, че кооперацията не е сключила трудов договор с лицето Й. Й. Й., т.к. между кооперацията в качеството й на възложител и изпълнителя Й. Й. има сключен граждански договор от 04.04.2011 г. за постигане на определен резултат за няколко дни опазване на машините, като по силата на разпоредбите на ЗЗД страните свободно са определили съдържанието на този договор. Счита, че е налице облигационен договор между двете страни и неправилно се претендира сключване на трудов договор, какъвто не съществува, както не съществува и уведомление по чл.62 ал.3 от КТ. Според касатора е неоснователно твърдението на наказващия орган, че лицето е назначено на длъжност “нощен пазач”, след като има сключен граждански, а не трудов договор. Посочва, че има издадено наказателно постановление и за това, че няма изготвен трудов договор, а с настоящото се наказват за това, че този трудов договор, който не съществува, не е връчен на лицето. Заявява, че в облигационния договор е посочено място на изпълнение – “в полето”, където са оставени машините за 2-3 дни, т.к. е невъзможно пребазирането им поради големите размери и няма длъжност “нощен пазач”, а лицето със собствени сили и организация извършва опазване на машините в полето. В заключение моли съда да отмени решението на районния съд.
В съдебно заседание касаторът  се представлява от адвокат К. с пълномощно от първата инстанция, който поддържа жалбата на заявените в нея основания, по същество моли съда да отмени касираното решение, с което е намален размера на санкцията и вместо него да постанови друго, с което изцяло да отмени наложеното наказание.
Ответникът по касационната жалба – Дирекция “Инспекция по труда” – Плевен, в съдебно заседание се представлява от юрисконсулт И. с пълномощно от първата инстанция, която претендира да се остави в сила оспореното решение.
Представителят на Окръжна прокуратура Плевен дава заключение  за неоснователност на касационната жалба.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, намира за установено следното:
Касационната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна и е допустима.
Разгледана по същество, същата е основателна.
В постановеното решение ПРС е приел за установено от фактическа страна, че на 20.04.2011г.  по повод разследване, инициирано във връзка с настъпила смърт на лицето Й. Й., длъжностно лице при Дирекция ИТ - Плевен – св.Р., извършил проверка в обект фургон, находящ се в местността “Крива вала” втори стан в землището на с.Ставерци, обл.Плевен,  експлоатирано от ЗКПТУ „Златен клас” с.Ставерци. Свидетелят Р. установил (а на място се извършвал и оглед във връзка с разследване по наказателно производство),  че Й. е осъществявал трудови функции в обекта на  длъжност ” нощен пазач”. Въз основа на констатациите от проверката и допълнителна документална такава, осъществена на 10.05.2011 г. съвместно със св.Ж. Б. било констатирано, че кооперацията в качеството на работодател е нарушила разпоредбите на трудовото законодателство във връзка с осъществяването на трудовите отношения, като е допуснала до работа в горецитираният обект Й. на длъжност “нощен пазач”, без да му е представен преди постъпване на  работа екземпляр от сключен писмен трудов договор и копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, за което нарушение бил съставен АУАН, а въз основа на него издадено и оспореното пред ПРС наказателно постановление. Съдът установил тази фактическа обстановка въз основа на събраните по делото писмени доказателства – длъжностна характеристика за длъжността „нощен пазач” и констативен протокол от 10.05.2011 год., както и на основание депозираните свидетелски показания.  От показанията на разпитаните свидетели съдът установил, че Й. е бил допуснат до работа като “нощен пазач”, без да му бъде представен екземпляр от сключен трудов договор, както и че в нощта преди процесната дата е осъществявал трудови функции във фургона като нощен пазач на машините в полето, и  е починал във фургона в резултат на запалване на същия. Проверяващите изследвали и обстоятелството на какво основание Й. е извършвал трудова дейност в проверявания обект, и като приели, че е осъществявал такава, след като констатирали отсъствие на трудов договор, за което не се спори, съставили акт на касатора. Съдът приел, че показанията на свидетелите се отличават с вътрешна логичност, непротиворечивост и хармоничност с останалите събрани в хода на съдебното следствие и досъдебното производство доказателства и ги кредитирал с доверие.  Приложеният по делото граждански договор счел, че отразява елементи от трудово провоотношение –изрично уговорено възнаграждение, работно време и  условия на труд.
Въз основа на тези анализирани доказателства съдът приел, че разпоредбата на чл.63 ал.1 от КТ въвежда задължение за работодателя да предостави на работника или служителя преди отпочване изпълнението на задължението по сключения трудов договор екземпляр от него и копие от уведомлението по чл.62 ал.3 от КТ  заверено от  ТП-НОИ, с оглед създаване необходимите гаранции за опазване на трудовите и осигурителни права на работниците и служителите и защита на законните им интереси. Изпълнението на горното задължение според съда законодателят е обвързал с изричната забрана, уредена с разпоредбата на ал.2 на чл.63 от КТ за фактическо допускане до работа на ангажирания работник или служител преди снабдяването му с надлежните документи. Съдът извел извод, че законодателната редакция налага едновременното представяне на книжата по чл.63 ал.І от КТ на работника или служителя като условие за реално прилагане на придобитите професионални знания и практически умения. Предвид, че по делото трудов договор не е предоставен на Й. преди постъпването му на работа, но и не е и сключван от него такъв с жалбоподателя (което съдът установил от приложеното по делото НП № 15-1500889/06.06.2011г.), счел за съставомерно извършеното деяние. В този аспект е счел за неоснователно възражението на касатора,  че с  НП № 15-1500889/06.06.2011г. кооперацията вече е наказана за липсата на сключен трудов договор, като счел, че са налице два отделни вида нарушения на трудовото законодателство и ако е следвало да се изключи наличие на нарушение на чл. 63 ал.2, вр. ал.1 от КТ при доказано такова по чл.1, ал.2 вр. чл.62, ал.1 от КТ, то законодателят изрично щял  да го предвиди. На всички тези основания съдът  направил извод, че  наказващият орган правилно е санкционирал жалбоподателя. При контрол за законосъобразност на наложеното наказание съдът взел предвид целите на наказанието, определени в чл. 12 от ЗАНН, както и изискванията на чл. 27 от ЗАНН – да се  отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства, а също и обществената опасност на този вид административно нарушение, и намерил, че наложената имуществена санкция в размер на 15000 лв. е завишена, поради което изменил размера на наложената санкция, съобразявайки, че нарушението е за първи път, като постановил имуществена санкция  в размер близък до законоустановения минимум, а именно – 3000 лв.
Касационната инстанция намира, че решението е постановено в противоречие със закона и следва да бъде отменено, на следните основания:
Като доказателство по делото на ПРС (л.97) е приложено друго издадено срещу касатора наказателно постановление № 15-1500889 от 06.06.2011 г. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Плевен, с което на ЗКПТУ “Златен клас”, със седалище и адрес на управление с.Ставерци, общ.Долна Митрополия, обл.Плевен, ЕИК 114012704, представлявано от председателя Х.С.Б., на основание чл.416 ал.5 от КТ, във връзка с чл.414 ал.3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева за нарушение на чл.1 ал.2, във връзка с чл.62 ал.1 от КТ, което е било предмет на контрол пред ПРС, а постановеното от последния съдебно решение- на касационна проверка пред настоящия състав на АС-Плевен. В АС-Плевен е било образувано канд №10 по описа на съда за 2012 год., служебно известно както на настоящия състав на съда, така и на страните, които са били участници в производството по делото като касатор и ответник. С решението по канд №10/2012 год., въз основа на приобщените доказателства съдът е приел, че между кооперацията и Й.  е съществувало трудово правоотношение, поради което се дължи сключване на трудов договор преди започване изпълнението на възложените със същия трудови функции. Съдът е достигнал до горните изводи, като е анализирал  приложения по делото граждански договор от 04.04.2011 год. между ЗКПТУ „Златен клас”с. Ставерци и Й. Й. Й., обясненията на председателя на кооперацията-касатор в съдебно заседание, възражение вх.№0056-1587/16.05.2011 год. , показанията на свидетелите Ч. и Р.. Въз основа на тези доказателства касационната инстанция е споделила изводите на ПРС, че въпреки представения граждански договор, правоотношенията между страните имат характер на трудови, поради което се дължи сключване на трудов договор преди започване изпълнението на възложените със същия трудови функции. Приел е, че в случая са налице и трите съществени елемента на правоотношението, което го квалифицират като трудово, а именно определени са мястото на работа, характера на работа и е уговорено и плащано трудово възнаграждение. Изводът, който касационната инстанция е направила е, че в случая е налице прикрито трудово правоотношение, за което се дължи сключването на трудов договор, какъвто не се е спорило между страните, че няма сключен. На тези основания касационната инстанция е приела за доказано по безспорен начин извършеното нарушение на разпоредбите на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от КТ от ЗКПТУ „Златен клас” с.Ставерци. В цитираните разпоредби на чл.62, ал.1 от КТ е предвидено, че трудовият договор се сключва в писмена форма, а съгласно чл. 1, ал.2 от КТ отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. В дадения случай съдът е констатирал противоправно поведение от страна на работодателя. Работникът е извършвал трудова функция, а отношенията не са уредени като трудови , а като граждански. Решението, с което е установено по безспорен начин, че работникът е изпълнявал трудова функция, без да е имало сключен трудов договор,  се ползва със сила на пресъдено нещо и установява основния релевантен по делото факт-липса на сключен трудов договор между страните при налично трудово правоотношение.
Същите факти са установили и органите на административнонаказател ното производство, завършило с издаване на настоящото оспорено Наказателно постановление № 15-1500888/06.06.2011 год. и въззивния съд, които са приели, че трудът се полага по трудово правоотношение, макар да няма сключен трудов договор, а да е наличен граждански такъв. Следователно, след като по делото  не е представен какъвто и да е било трудов договор и не се спори между страните , че такъв не е съществувал,  се налага единствения възможен извод, че Й. Й. е осъществявал трудова дейност - работа на длъжност „нощен пазач”, в обект „фургон”, намиращ се в местността „Крива вала”, втори стан в землището на с.Ставерци, стопанисван от касатора, без какъвто и да е било сключен трудов договор.
Съставът на нарушението, обаче, за което касаторът е привлечен към административно- наказателна отговорност в настоящия случай,  е разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от КТ, съдържащ забрана за работодателя да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1 - екземпляр от сключения трудов договор, подписан и от двете страни и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от ТД на НАП. Санкционирането на касатора на основание чл.63, ал.2 от КТ  за това, че е допуснал до работа лице, без да му е предоставил копие от трудовия договор и от уведомлението по чл. 62, ал. 3, обаче, предполага да е налице подписан трудов договор между работодателя и работника, както и да е изпратено уведомление до ТД на НАП. Безспорно е по делото, че такъв трудов договор не е бил сключен между страните, а още по-малко е направено и съответното уведомление. Същото е задължение на работодателя, произтичащо от сключения трудов договор. Но щом липсва такъв договор, то и такова уведомление не може да бъде направено. Всъщност, той не би могъл да предостави никакво копие от трудов договор, поради обективното му несъществуване преди тази дата. Аргумент в посока на извода, че разпоредбата на чл.63, ал.2 вр. ал.1 от КТ може да послужи като основание за ангажиране отговорността на работодателя само при наличен и съществуващ трудов договор, се съдържа в самата нея-в ал.1 е посочено, че на работника се предоставя екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни. Ето защо, в хипотезата на прикрито чрез граждански договор трудово правоотношение, настоящият състав на съда намира, че работодателят следва да понесе отговорност по смисъла на  чл.62, ал.1 от КТ във връзка с чл.1, ал.2 от КТ-за това, че не е сключил с работника трудов договор в писмена форма. Отговорността на касатора по тези текстове е била ангажирана именно с приложеното на л.97 от делото  НП №15-1500889/06.06.2011 год. Отговорността по чл.63, ал.2 вр. ал.1 от КТ изисква друга фактическа обстановка, а именно –наличие на сключен и подписан трудов договор, който единствено не е бил предоставен на работника преди започване на фактическото изпълнение на трудовите функции. При липса на такива фактически данни, а напротив-при безспорна установеност на липса на сключен трудов договор, незаконосъобразно е наложено административно наказание на касатора за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ. Въпреки разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от КТ трудовото правоотношение не може да се фингира, а негов източник са юридически факти, лимитативно посочени в КТ. Трудовият договор е такъв юридически факт. Този договор е формален (чл. 62, ал. 1 от КТ) и е юридически факт, с чието настъпване възниква не само трудовото правоотношение, но и задължението по чл. 63, ал. 1 от КТ, респ. забраната по чл. 63, ал. 2 от КТ. Доколкото не е осъществен юридическият факт, пораждащ задължението по чл. 63, ал. 1 от КТ и забраната по чл. 63, ал. 2 от КТ, то неправилно нарушаването на забраната е възприето от органите на административнонаказател ното производство и от първостепенния съд като източник на отговорността на касатора.
С оглед изложените мотиви настоящата касационна инстанция намира, че  са налице твърдените нарушения на закона. При разглеждане на делото ПРС правилно е установил фактите по делото, но неправилно е издирил и приложил материалноправните норми, регламентиращи тези факти. Касираното решение като неправилно следва да се отмени и вместо него да се постанови друго по съществото на спора, с което да се отмени оспореното наказателно постановление.
Воден от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, чл. 221, ал. 2, пр. 2 вр. чл.222, ал.1  от АПК Плевенският административен съд
 
Р Е Ш И:
 
ОТМЕНЯ   Решение № 1066 от 28.11.2011 год., постановено по нахд № 2008/2011 год. , с което Районен съд – Плевен е изменил наказателно постановление № 15-1500888 от 06.06.2011 г. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Плевен, с което на ЗКПТУ “Златен клас”, със седалище и адрес на управление с.Ставерци, общ.Долна Митрополия, обл.Плевен, ЕИК 114012704, представлявано от председателя Х.С.Б., на основание чл.416 ал.5 от КТ, във връзка с чл.414 ал.3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева, като е намалил същата на 3 000 лева и вместо него ПОСТАНОВИ :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1500888 от 06.06.2011 г. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Плевен, с което на ЗКПТУ “Златен клас”, със седалище и адрес на управление с.Ставерци, общ.Долна Митрополия, обл.Плевен, ЕИК 114012704, представлявано от председателя Х.С.Б., на основание чл.416 ал.5 от КТ, във връзка с чл.414 ал.3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева
РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
Преписи от решението да се изпратят на страните.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.
 
                                                                            2.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група